

В статье подлежат анализу вопросы дифференциации договора дарения и завещания, выявляются сближающие характеристики, а также отличительные признаки и свойства. Целью статьи является выявление проблемы правопреемства по этим двум правовым основаниям.
Гражданский оборот невозможен без установления роли правопреемства в определении юридической судьбы имущества. Большинство физических лиц, обладающих правом собственности на вещь, рано или поздно задаются вопросом о преимуществах и недостатках того или иного способа передачи прав на имущество. Гражданский кодекс Российской Федерации обозначает довольно обширный перечень таких оснований. Однако лишь некоторые из них представляют собой юридические средства, опосредующие перемену правообладателя и собственника. Среди таких средств поименованы договоры купли-продажи, мены, дарения, ренты, а также указывается наследование.
Наибольший интерес представляет собой дилемма между двумя ключевыми сделками - договором дарения и завещанием.
Действительно, в юридической практике довольно часто встречается вопрос о том, что же лучше из этих двух, похожих на первый взгляд (и на взгляд обывателя) действия. Комплексно рассмотрим правовые нюансы этой проблемы.
Легальное определение договора дарения дается в ст. 572 Гражданского кодекса РФ. По смыслу п. 1 этой статьи следует, что договор дарения - это соглашение между двумя сторонами - дарителем и одаряемым, заключенное по поводу безвозмездной передачи имущества от одного лица к другому. Отсутствие встречного предоставления роднит завещание и дарение.
Общим в двух сделках является также их целевая направленность, а именно цель распорядиться имуществом, принадлежащим лицу на праве собственности.
Завещание определяется как односторонняя сделка, направленная на распоряжение имуществом, принадлежащим завещателю, на случай его смерти посредством определения круга наследников.
Существенным отличием завещания и дарения является момент, с которого у наследника и одаряемого возникают вещные права на завещанное (подаренное) имущество. Права наследников по завещанию возникают только после открытия наследства (т.е. после смерти завещателя), в то время как у одаряемого они появляются в момент заключения договора и передачи имущества. Более того, дарение на случай смерти ничтожно. В договоре дарения недопустима формулировка: "Дарю после своей смерти". При наличии желания оставить именно такое распоряжение должно быть составлено завещание. Это определяющий критерий при выборе между этими сделками. Поскольку за аспектом момента вступления в силу анализируемых действий стоят серьезные юридико-практические проблемы. Так, для договора дарения типична следующая проблема. Большинство физических лиц, заключающих это соглашение, рассчитывают на определенную благодарность со стороны одаряемого, а для ряда граждан сделка носит формальный характер (не фиктивный). Человек в преклонном возрасте, осуществляя дарение своей единственной квартиры, рассчитывает на благостное отношение и как минимум на дальнейшее свое проживание в подаренной недвижимости. Однако юридически такой договор не возлагает обязанности на одаряемого предоставить право проживания в соответствующем жилье. Такое право может предусматривать договор пожизненного содержания с иждивением. Соответственно, отсутствие обязанности предоставить право проживания в подаренном имуществе нередко приводит к тому, что пожилой гражданин оказывается на улице. В то же время оспорить договор дарения по этому основанию у дарителя нет возможности, так как ст. 578 ГК РФ не содержит такого основания для отмены дарения.
Напротив, завещание, хотя и считается действительным с момента его нотариального удостоверения, представляет собой передачу имущественных прав к наследнику от наследодателя в порядке универсального правопреемства после смерти последнего. А значит, ситуация, когда завещатель лишается жилья, исключена. Завещатель продолжает проживать в недвижимости, принадлежащей ему на праве собственности до дня своей смерти. Далее возникает наследственное правоотношение, в котором наследники оформляют свои наследственные права. Несмотря на видимые преимущества перед договором дарения, завещание влечет за собой риски, в первую очередь для наследников. Эти риски проявляются в двух нюансах: во-первых, завещатель вправе в любой момент отменить или изменить завещание, причем не уведомляя лицо, указанное в качестве наследника; во-вторых, несмотря на содержание завещания, совсем не обязательно, что наследование произойдет именно в том порядке, как в нем указано. Так, к моменту открытия наследства среди наследников по закону могут появиться лица, отнесенные законом (ст. 532 ГК РСФСР и ст. 1149 ГК РФ) к кругу обязательных или необходимых наследников.
Таким образом, единственным ограничением свободы воли завещателя является норма об обязательной доле, которая имеет целью исполнение принципа защиты прав нетрудоспособных наследников. Подобное положение уязвляет свободу усмотрения завещателя, что относится к недостаткам завещания как сделки.
Еще одним недостатком завещания для наследника является возможность его одностороннего изменения и отмены в безакцептном и безуведомительном порядке. Завещатель в любой момент вправе отменить или изменить завещание без указания своих мотивов.
Завещание вправе совершить любой дееспособный гражданин, вне зависимости от расы, национальности, профессиональной принадлежности, в то время как дарение не допускается с учетом запретов, указанных в ст. 575 ГК РФ. Достаточно специфично дарение на будущее время, которое возможно исключительно при жизни дарителя. Ничтожно условие в договоре о дарении на случай смерти дарителя. В случае обещания дарения в будущем права, указанные в качестве дара, не наследуются после смерти одаряемого. Завещание же может содержать распоряжение о подназначении наследника, согласно которому завещатель вправе указать так называемого подназначенного (запасного) наследника на случай, если первоначальный умрет ранее или одновременно с завещателем, либо откажется от наследства, либо не примет его, либо будет признан недостойным наследником (ст. 1121 ГК РФ).
С процедурной точки зрения завещание совершить значительно проще, чем дарение. Несмотря на необходимость нотариального удостоверения, для удостоверения завещания достаточно будет представления документа, удостоверяющего личность, и личное присутствие. Нотариус, установив факты, имеющие юридическое значение, учиняет удостоверительную надпись на завещании. Для заключения договора дарения и придания ему юридической силы необходимо достигнуть взаимного соглашения между сторонами по всем его существенным условиям, а также предоставить правоустанавливающие документы на даримое имущество. Кроме того, поскольку дарение является реальным договором, должна состояться фактическая передача вещи (права, требования, долга, обязанности), за исключением договоров дарения, содержащих обещание дарения в будущем. При дарении недвижимого имущества потребуется государственная регистрация перехода права на имущество, а для договоров, заключенных до 1 марта 2013 г., регистрации подлежала и сама сделка.
Примечательным аспектом является то, что часто дарение и наследование рассматриваются как перспективный способ изъятия имущества из совместной собственности супругов и приобретения вещи исключительно в личную собственность. Несмотря на то, что завещание как таковое наследование пока еще не порождает, однако остается одним из юридических действий, входящих в фактический состав, на основании которого возникает правовое отношение наследования по завещанию.
Резюмируя изложенное, завещание и дарение не являются чем-то родственным, в то же время отвечают важнейшей человеческой потребности определения юридической судьбы вещи, имущества. Правопреемство в анализируемых сделках имеет ключевое отличие, поскольку в первом случае речь идет о юридическом факте, порождающем универсальное правопреемство, во втором же случае мы имеем дело с сингулярным правопреемством, несмотря на попытки некоторых исследователей квалифицировать его как универсальное.